Supremacia do Testamento e autonomia da última vontade x racismo: a prevalência dos direitos fundamentais – uma decisão inédita da Corte Canadense

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Supremacia  do  Testamento  e    autonomia  da  última  vontade  x  racismo:  a  prevalência  dos   direitos  fundamentais  –  uma  decisão  inédita  da  Corte  Canadense       Carina  B.  Gouvêa1     Um   juiz   de   Newmarket2,   Ontário   (uma   das   dez   províncias   do   Canadá),   de   acordo   com   Jean   Gerson3  tomou   uma   decisão   legal   histórica   em   29   de   janeiro   de   2015,   ao   anular   a   última   vontade   do   testamento   de   um   homem,   porque   seus   pretextos   no   leito   de   morte   eram   abertamente   racistas.   O   juiz   C.A.   Gilmore   anulou   o   testamento   do   jamaicano   Reitor   Emanuel   (Eric)   Spence   porque   ele   tinha   deserdado   uma   filha   que   deu   à   luz     a   um   filho   de   um   homem   branco.   É   o   primeiro   exemplo   cuja   alegação   ofendeu   a   “política   pública”   na   jurisdição   canadense   em  se  tratando  de  “racismo”.   Sr.  Spence  que  morreu  sozinho  em  2013,  renegou  sua  filha  quando  ele  descobriu  que  ela   estava  carregando  o  bebê  de  um  homem  branco.  Em  vez  disso,  ele  deixou  US$  400.000  para  uma   outra  filha  residente  no  Reino  Unido,  a  quem  ele  mal  conhecia,  em  grande  parte,  motivado  por   raiva  e  rancor.      

A  relação  da  Verolin  com  seu  pai  chegou  a  um  final  dramático.  Ela  contou   ao  seu  pai  que  estava  grávida  e  que  o  pai  de  seu  filho  era  caucasiano.  Seu   pai  exclamou  que  tinha  vergonha  de  Verolin  e,  daquele    ponto  em  diante,  o   falecido  restringiu  sua  comunicação  com  ela.  Ele  não  permitiria  o  filho  de   um  homem  branco  em  sua  casa.     Os   documentos   anexos   ao   processo   mostraram   que   o   Sr.   Spence   e   sua   filha   Verolin   tinham   um   excelente   relacionamento   até   2002.   O   Sr.   Spence   de   acordo,   com   a   decisão   recusou   todo   o   contato   com   seu   neto,   Alexander,   que   hoje   possui   11   (onze)   anos.   Na   verdade,   ele   se   referia  a  criança  como  sendo  o  “filho  branco  bastardo”  da  sua  filha,  de  acordo  com  testemunhas.   A  sentença  foi  declarada  fascinante  por  vários  advogados  que  estudam  e  se  especializam   em   direito   do   Estado   no   Canadá.   Os   Tribunais   canadenses,   obviamente,   não   sustentam                                                                                                                   1  Carina  Barbosa  Gouvêa,  Doutoranda  em  Direito  pela  UNESA;  Bolsista  da  Coordenação  de  Aperfeiçoamento  do   Pessoal  do  Ensino  Superior  (CAPES);  Mestre  em  Direito  pela  UNESA;  Pesquisadora  Acadêmica  do  Grupo  "Novas   Perspectivas  em  Jurisdição  Constitucional";  Professora  da  Pós  Graduação  em  Direito  Militar;  Professora  de  Direito   Constitucional,  Direito  Eleitoral  e  Internacional  Penal;  Pós  Graduada  em  Direito  do  Estado  e  em  Direito  Militar,  com   MBA  Executivo  Empresarial  em  Gestão  Pública  e  Responsabilidade  Fiscal;  Advogada;  E-­‐mail:   .     2  Parte  do  texto  foi  extraído  da  matéria  original  disponível  em  http://news.nationalpost.com/2015/01/29/judge-­‐ rejects-­‐ontario-­‐mans-­‐racist-­‐will-­‐that-­‐disinherited-­‐daughter-­‐for-­‐having-­‐bastard-­‐white-­‐son/  >.  Acesso  em  01  de  fev   de  2015.   3  GERSON,  Jean.  Judge  rejects  Ontario  man’s  ‘racist  will’  that  disinherited  daughter  for  having  ‘bastard  white  son’.   National  Post.  News  Canada,  29  de  janeiro  de  2015.  

testamentos   que   concedem   “o   direito   da   transmissão”   a   partir   da   comprovação   de   que   os   herdeiros,  com  o  fim  de  recebê-­‐los,  atuaram  de  forma  ilícita.  Mas,  ser  “racista”  não  constitui  uma   “premissa”  legítima  para  adulterar  ou  anular  um  testamento.     Existem   precedentes   anteriores   onde   testamentos   foram   anulados   ao   tentarem   conceder   bens   póstumos   a   entidades   (organizações)   em   que   os   juízes     tenham   considerado   contrárias  as  “políticas  públicas”.  No  ano  passado,  por  exemplo,  um  tribunal  de  Nova  Brunswick   violou  a  vontade  de  um  colecionador  de  moedas  Robert  McCorkill  que  deixou  sua  fortuna  para   um  grupo  neonazista  de  West  Virginia.   O   que   tornou   a   decisão   ainda   mais   extraordinária   segundo   Jean   Gerson,   é   que   o   Sr.   Spence  não  deserdou  explicitamente  sua  filha  por  motivos  raciais  em  seu  testamento;  ele  apenas   disse  que  ele  optou  por  não  deixar  a  ela  sua  propriedade,  porque  os  dois  tinham  parado  de  se   comunicar,   o   que   era   objetivamente   verdadeiro.   O   advogado   de   Verolin   Spence,   o   Dr.   Michael   Deverett  ganhou  o  caso  ao  trazer  um  amigo  da  família  para  testemunhar  as  intenções  veladas  do   Sr.  Spence.  E  a  respeito  da  decisão,  assim  afirmou:     É  melhor  você  ter  certeza  de  que  você  está  no  mesmo  lado  das  regras  da   corte   e   da   ordem   pública";   "Caso   contrário,   você   está   assumindo   que   o   tribunal   sancionaria   comportamentos   racistas,   e   por   que   o   tribunal   faria   isso?    

  Na  decisão  consta:      

É  claro  e  inconteste,  na  minha  opinião,  que  a  razão  para  deserdar  Verolin,   como   articulado   pelo   falecido,   foi   baseada   em   um   princípio   claramente   racista.   A   política   pública   seria   ofendida     caso   a   outra   filha   do   falecido,   Donna,  recebesse  toda  a  herança  simplesmente  porque  seus  filhos  eram  de   um   homem   negro?   Isso,   na   minha   opinião,   ofende   não   só   as   sensibilidades   humanas,  mas  também  a  política  pública.     Criticando   o   posicionamento   do   Tribunal,   Suzana   Popovic-­‐Montag,   uma   associada   da   Hull  &  Hull  LLP,  em  Toronto,  que  é  especializada  em  Direito  do  Estado  e  Direito  Fiduciário,  disse   que  esta  decisão  pode  “abrir  as  comportas”,  em  casos  semelhantes.    

"Nós   estamos   impondo   nossos   sentimentos   e   emoções   pessoais   e   morais   sobre   as   decisões   de   outras   pessoas   e   é   aí   que   as   pessoas   não   se   sentem   confortáveis",   disse   ela.   “Isso   significa   que   temos   precedente   aqui   em   Ontário   que   diz   que   você   pode   fazer   isto.   A   questão   é   como   as   pessoas   vão   usar  isto?”,  perguntou  a  Srª  Popovic-­‐Montag.     Pode-­‐se  pensar  na  referida  decisão,  a  questão  da  eficácia  dos  direitos  fundamentais  e  a   forma   de   incidência   nas   relações   entre   particulares.   Os   direitos   fundamentais   deveriam   ser   aplicados  de  forma  direta  ou  indireta  nessas  relações?   Para   a   Fernandes   (2011,   p.   260),   deve   haver   uma   eficácia   indireta   e   mediata,   que   somente   pode   se   dar   a   partir   da   consagração   de   leis   infraconstitucionais   voltadas   para   tais   relações.  Essas  leis  são  interpretadas  à  luz  das  disposições  constitucionais,  como  se  fossem  um   filtro.   Dessa   forma,   segundo   Alexy   (1997,   p.   243),   a   aplicação   dos   direitos   fundamentais   na   relação   entre   particulares   seria   sempre   mediada   pela   atuação   do   legislador   e   sua   produção   normativa   originária   ou   mesmo   pelo   juiz,   que   deveria   interpretar   o   direito   infraconstitucional   (privado)  à  luz  das  normas  fundamentais.   Pode-­‐se  perceber  que  a  assunção  de  tal  tese  adota  uma  perspectiva  atrofiada  do  que  seja   autonomia   privada   e   fragiliza   a   si   mesma,   uma   vez   que   passa   a   ser   dependente   da   produção   legislativa  infraconstitucional  e  da  interpretação  desta  (FERNANDES,  2011,  p.  262).   A   segunda   corrente,   que   apresenta   um   acolhimento   minoritário   em   solo   alemão,   mas   majoritário   nos   países   ibéricos,   entende   que   a   eficácia   dos   direitos   fundamentais   é   direta   e   imediata.   Seus   defensores   afirmam   que   estes,   tal   como   previstos   no   texto   constitucional,   já   trazem  condições  de  plena  aplicabilidade  nas  relações  entre  particulares,  dispensando  qualquer   tipo  de  mediação  infraconstitucional.  Não  necessitam  da  atuação  do  legislador,  nem  mesmo  da   interpretação  infraconstitucional  à  luz  da  Constituição  (FERNANDES,  2011,  p.  262).  Com  base  na   perspectiva  da  máxima  efetividade,  a  Constituição  deveria  ser  aplicada  diretamente  nas  relações   entre  particulares.   Pela  tradição  norte-­‐americana,  a  discussão  ganha  outros  contornos.  Salvo  a  13ª  Emenda,   que  prevê  a  proibição  de  escravidão,  todos  os  demais  direitos  voltam-­‐se  e  vinculam-­‐se  única  e   exclusivamente   ao   Estado.   Essa   doutrina   objetiva   preservar   os   espaços   de   autonomia   dos   Estados-­‐membros  para  legislar  sobre  seus  direitos  privados,  vedando  tal  matéria  ao  espaço  de   competência  da  União.  Assim,  proíbe-­‐se  que  as  cortes  federais,  mesmo  que  a  pretexto  de  estarem   aplicando  a  Constituição,  intervenham  na  disciplina  das  relações  entre  particulares  (SARMENTO,   2003,  p.  200).  

A   partir   da   década   de   1940,   a   Suprema   Corte   começou   a   relativizar   a   tese   de   inaplicabilidade   dos   direitos   fundamentais   ao   adotar   a   tese   public   function   theory,   que   afirma   que   eles   são   aplicáveis   quando   o   particular   exercer   atividade   de   natureza   tipicamente   estatal,   como   atos   equiparados.4  Em   que   pese   tal   teoria,   a   Suprema   Corte   entende   que   o   Estado   não   está   autorizado,  por  meio  de  sua  legislação  a  estimular,  seja  de  modo  direto  ou  indireto,  o  desrespeito   dos  direitos  fundamentais  (SARMENTO,  2003,  p.  204).   O   Brasil   vem   adotando,   tanto   doutrinária   quanto   jurisprudencialmente,   a   posição   europeia   do   manuseio   dos   diretos   fundamentais   nas   relações   privadas.   A   veiculação   dos   particulares   aos   direitos   fundamentais   previstos   constitucionalmente   vem   sendo   reconhecida.   Ainda   não   há,   na   jurisprudência   do   Supremo   Tribunal   Federal,   uma   teorização   (SARMENTO,   2003,  p.  260)  sobre  os  limites  e  alcances  dessa  aplicação,  ou  seja,  sobre  o  campo  de  incidência   dos   direitos   fundamentais   de   forma   direta   (imediata)   ou   indireta   (mediata)   nas   relações   privadas.   E  a  decisão  da  Corte  Canadense  nos  dá  uma  grande  lição,  quanto  a  defesa  do  Estado  em   não   permitir   que   se   propague   ações   que   afrontam   diretamente   os   direitos   humanos   e   fundamentais.  Convém  ressaltar  que  a  interpretação  e  a  análise  sistêmica  das  provas  produzidas   também  são  características  imprescindíveis  para  uma  decisão  justa,  evitando  assim,  solipsismos.     Mas,   a   decisão   inovou,   não   há   dúvida!   A   prática   do   crime   de   racismo,   considerado   inafiançável   e   imprescritível   deve   ser   “abolida”   sobre   todas   as   suas   formas,   inclusive,   nas   relações  privadas  -­‐  principalmente  nas  que    possam  constituir  exclusão  de  direito.          

                                                                                                               

4  O  caso  mais  significativo  foi  o  precedente  March  v.  Alabama  (326  U.S.  501),  1946.  

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